常見的專利訴訟可能出現(xiàn)的問題
2016-08-15 22:45:21 來源:未知 作者:admin專利糾紛案件的特點(diǎn)
1.案件數(shù)量上升明顯、地區(qū)差別明顯。
知識產(chǎn)權(quán)案件這幾年上升的速度非常快,去年公開的數(shù)據(jù)達(dá)到了30000多件,今年上半年的案件數(shù)已經(jīng)達(dá)到了2萬多件,今年年底,知識產(chǎn)權(quán)案件數(shù)量會接近5萬件,就全世界來說,數(shù)量非常大。其中專利民事案件數(shù)量達(dá)到了4400多件,在一個國家,專利侵權(quán)案件有4000多件,數(shù)量也是相當(dāng)大。在專利案件當(dāng)中,主要涉及到兩塊內(nèi)容:一塊是專利侵權(quán)(主要是民事案件),民事案件當(dāng)中,專利侵權(quán)占量相對大一些,除此之外還有專利權(quán)屬與其他的糾紛;另外一塊是專利行政案件(主要是指專利無效案件)。這些案件呈現(xiàn)出一個特點(diǎn):凡是經(jīng)濟(jì)、科技發(fā)達(dá)的地區(qū),案件糾紛就多,經(jīng)濟(jì)相對落后一點(diǎn)、科技不發(fā)達(dá)地方,案件數(shù)相對少一些。
2.專利侵權(quán)爭議標(biāo)的額越來越大,賠償數(shù)額上升。
越來越多的專利侵權(quán)案件當(dāng)中,當(dāng)事人要求賠償?shù)臄?shù)額越來越來高。
3.涉外專利侵權(quán)、專利行政案件明顯增多。
在4000多件專利侵權(quán)案件中,涉外案件開始增多。涉外案件就是一方當(dāng)事人或雙方當(dāng)事人是外國人、外國企業(yè),或者訴訟的標(biāo)的是外國的。在專利案件當(dāng)中,涉外案件這幾年上升的也非常明顯。主要體現(xiàn)出專利制度實施快30年,在這當(dāng)中,外國企業(yè)在中國申請了大量的專利特別是發(fā)明專利,這些年專利授權(quán)之后,在實施過程當(dāng)中,他們認(rèn)為受到了侵害,所以在中國,就主張用司法的途徑主張自己的權(quán)利、維護(hù)自己的權(quán)利,所以造成專利侵權(quán)案件增多。在侵權(quán)案件當(dāng)中,被告往往又反訴專利權(quán)無效,引起專利權(quán)效力是否有效的問題。所以在專利涉外案件當(dāng)中,專利無效案件也在上升。這兩塊上升很明顯。
4.案件的技術(shù)難度加大,復(fù)雜性、專業(yè)性更強(qiáng),涉及到科學(xué)技術(shù)的眾多領(lǐng)域。
5.審判審限縮短,速度加快,審判結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)制度不一。
從立案到收案,法院的審限明顯縮短,審判的速度越來越快,過去的專利案件起訴之后,由于涉及到多方面的原因,專利案件會拖延三年、五年甚至八年、十年,但這幾年,很多專利案件會在比較短的時間內(nèi)審結(jié),審理的速度加快。但同時也反映出另外一個問題,速度快了,標(biāo)準(zhǔn)尺度不一致。各地法院、各級法院對相同的或類似的案情的案件,最后處理的結(jié)果不一樣。這樣的情況開始增多。當(dāng)事人苦惱,代理人也很苦惱。在訴訟時或者應(yīng)訴時,做的很多分析和研究,但最后的結(jié)果可能不會按照我們的分析路線去走,覺得能贏的案子,最后卻輸了,認(rèn)為沒什么希望的案子,最后卻贏了。有這樣的情況。不可測的因素的增多,這也是現(xiàn)在案件的一個特點(diǎn)。
以上五個方面是專利案件集中反映出的特點(diǎn),值得我們在代理中關(guān)注。
一、專利案件的種類不斷增加
法院受理的案件應(yīng)當(dāng)有法律依據(jù)或者有司法解釋的依據(jù),專利案件也一樣。專利案件按訴訟法來分有三類:
一類是專政行政案件,一類是專利民事案件,一類是專利犯罪案件。
這三類案件有一些內(nèi)容根據(jù)法律、司法解釋的變化,法院從過去的不受理到現(xiàn)在逐漸受理。比較突出反映幾個方面:
(一)專利行政案件
行政案件一般是被管理者作為原告起訴管理者的案件,在專利案件當(dāng)中,主要有三種情況:
1.以中國專利局作為被告的專利權(quán)案件。
2.以國家知識產(chǎn)權(quán)局、專利局專利復(fù)審委員會作為被告的案件。這種情況比較多,主要涉及到《專利法》41條、46條的規(guī)定。這里面分為兩種情況:一種是在專利申請之后,給不給授權(quán)引發(fā)的問題。另外一種是不服專利復(fù)審委員會(發(fā)明、實用新型、外觀設(shè)計)專利權(quán)無效宣告請示決定案件。這往往是由于專利侵權(quán)案件當(dāng)中,專利權(quán)人起訴被告侵權(quán),被告去反訴專權(quán)無效,這種反訴要向?qū)@麖?fù)審委員會提出。復(fù)審委員會做審理后,做出一個無效決定,這個決定的結(jié)果,專利權(quán)可能是有效的,也可能是無效的,也可能是部分有效,部分無效。這三種情況,作為行政決定的相對人,任何一方不服的,都可以向法院以專利復(fù)審委員會作為被告提起專利行政訴訟。這種案件,目前在實踐中比較多。
這個案件按過去的《專利法》規(guī)定,主要是針對發(fā)明專利的無效決定可以提起訴訟。到2000年修改《專利法》時,改成了實用新型、外觀設(shè)計無效決定也要接受司法審查。法院在這方面又增加了實用新型、外觀設(shè)計專利權(quán)無效的案件。
3.以地方的專利管理機(jī)關(guān)(知識產(chǎn)權(quán)局)依法做出的行政決定案件。比如說認(rèn)定是否構(gòu)成侵權(quán),對假冒專利做出的行政決定,當(dāng)事人不服的,向法院起訴,告地方專利管理機(jī)關(guān)(知識產(chǎn)權(quán)局)的案件。
(二)專利民事案件
專利民事案件新增加的情況多一些,專利民事案件在傳統(tǒng)的案件中有幾種:①專利申請權(quán)糾紛案件;②專利權(quán)權(quán)屬糾紛案件;③專利權(quán)、專利申請權(quán)轉(zhuǎn)讓合同糾紛案件;④侵犯專利權(quán)糾紛案件;⑤假冒專利糾紛案件;⑥發(fā)明專利臨時保護(hù)期(申請公布后、專利權(quán)授予前)使用費(fèi)糾紛案件。
以上為傳統(tǒng)的專利民事案件糾紛。最近這幾年隨著法律規(guī)定、最高法院司法解釋的規(guī)定增多,民事案件開始增多,比較重要、突出的有這么幾種:①職務(wù)發(fā)明創(chuàng)造發(fā)明人、設(shè)計人獎勵、報酬糾紛案件;②訴前申請停止侵權(quán)行為、證據(jù)保全案件;③發(fā)明人、設(shè)計人資格糾紛案件;④請求確認(rèn)不侵犯專利權(quán)糾紛案件。
(三)專利犯罪案件
這部分沒有太多新的變化,還是三種:
1、假冒他人專利罪(《專利法》63條、《刑法》216條);
2、泄露國家秘密罪(《專利法》71條);
3、徇私舞弊罪(《專利法》74條)。 在專利的糾紛當(dāng)中,涉及到民事這一塊案件的種類越來越多,有一個問題值得關(guān)注,專利法當(dāng)中,并沒有規(guī)定侵犯專利罪。《刑法》、《商標(biāo)法》、《著作權(quán)法》、《反不正當(dāng)競爭法》相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)的單行法或者刑法里面紛紛規(guī)定了,比如說侵犯商標(biāo)罪,侵犯著作權(quán)罪,侵犯商業(yè)秘密罪,但沒有侵犯專利罪。跟專利有關(guān)的罪就是假冒他人專利罪、泄露國家秘密罪以及徇私舞弊罪。并沒有“侵犯專利罪”。為什么會沒有?跟《專利法》立法本意有關(guān)。
二、專利案件的訴訟管轄不斷放寬
(一)專利行政案件的管轄
1.訴中國專利局和專利復(fù)審委員會的,由北京市第一中級法院管轄(法院內(nèi)部由知識產(chǎn)權(quán)庭負(fù)責(zé))。過去北京市第一中級法院內(nèi)部由行政庭和知識產(chǎn)權(quán)庭分別管轄這類案件,現(xiàn)在都統(tǒng)一了,行政庭都不審了,統(tǒng)統(tǒng)由知識產(chǎn)權(quán)庭審判,主要是考慮到知識產(chǎn)權(quán)案件的特殊性。
不管原告是中國人還是外國人,只要被告是中國專利局或者專利復(fù)審委員會,就在北京市第一中級法院起訴管轄。
2、訴地方管理機(jī)關(guān)的,與專利民事案件的管轄相同。
(二)專利民事案件的管轄
專利民事案件是怎么管轄的呢?專利民事案件的管轄跟級別管轄、地域管轄有區(qū)別,特別是在級別管轄上,實行的是特別指定管轄。1985年2月最高法院曾經(jīng)發(fā)布一個司法解釋,那個司法解釋,就確定了專利的民事案件要實行特別指定管轄,在中級法院當(dāng)中,最高法院指定的一些法院專門審理專利的案件,當(dāng)時,全國一共指定了37個中級法院,經(jīng)過20多年的實踐,現(xiàn)在為止,已經(jīng)有72個中級法院對專利民事案件有司法管轄權(quán)。全國一共有409個中級法院。在這409個中級法院當(dāng)中,有76個法院根據(jù)最高法院司法解釋的批復(fù),一個一個承認(rèn)其管轄權(quán),有管轄權(quán)的法院可以審理專利案件,沒有管轄權(quán)的法院就不能受理和審理專利案件。因為專利案件比較特殊,技術(shù)性、專業(yè)性更強(qiáng),所以法官要經(jīng)過專業(yè)的培訓(xùn),專門學(xué)習(xí),才能審理好這種案件。
在地域管轄上,專利案件跟一般的民事案件一樣,實行原告就被告原則,合同履行地原則和侵權(quán)行為地原則。
就是在76個法院當(dāng)中,具體由哪個法院管,實行地域管轄的原則跟其他的民事案件也是一樣的。
侵權(quán)行為的怎么理解?最高法院司法解釋做了一個比較詳細(xì)的規(guī)定:
第一,被控侵犯發(fā)明、實用新型專利產(chǎn)品的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口等行為的實施地;
第二,被控侵犯專利方法使用行為的實施地,依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品的使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口等行為的實施地;
第三,被控侵犯外觀設(shè)計專利產(chǎn)品的制造、銷售、許諾銷售、進(jìn)口等行為的實施地;
方法專利主要是指發(fā)明專利,產(chǎn)品專利主要是指實用新型和發(fā)明專利,外觀設(shè)計,雖然也是產(chǎn)品,但對外觀設(shè)計的使用行為是不侵權(quán)的,一般的專利產(chǎn)品包括發(fā)明或者實用新型,包括制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口這五種行為都是侵權(quán)。而對于外觀設(shè)計來講,使用行為不侵權(quán)。
第四,假冒專利的行為實施地;
第五,上述行為的行為結(jié)果發(fā)生地。
這些通通作為侵權(quán)行為的行為地,可以根據(jù)這些行為發(fā)生地確定管轄。
在銷售地可以起訴制造行為,但必須將銷售者作為共同被告。才能在銷售地的法院管轄。
三、原告與被告
在專利案件中,經(jīng)常容易出現(xiàn)原告和被告方面的失誤,造成案件在程序上被駁回,這種情況經(jīng)常發(fā)生。所以有必要說一下。
(一)原告
1.在專利行政訴訟中的原告只能是行政決定的相對人。第三人作原告時,必須是真名實姓(請求宣告專利權(quán)無效可以是任何人)。這個“任何人”的范圍非常廣,包括權(quán)利人自己,也包括虛擬人,在市場經(jīng)濟(jì)當(dāng)中,我想去仿制一個產(chǎn)品,在仿制之前就將其無效掉,但是害怕告我侵權(quán),但在市場上,直接宣告其專利權(quán)無效,就等于將自己暴露在競爭的表面上。不愿意這樣做,而是愿意用個人的名義、員工的名義提出無效,可以嗎?當(dāng)然可以。但在官司無效決定做出之后,進(jìn)入司法程序,司法程序當(dāng)中,原告按照訴訟法規(guī)定,原告必須是真名實姓的,真正的人,而不是虛擬的人。
2.侵權(quán)訴訟中的原告是專利權(quán)人或者利害關(guān)系人。“利害關(guān)系人”,在專利侵權(quán)訴訟中,是指獨(dú)占被許可人(可單獨(dú)作原告)、排他被許可人(可共同作原告)、普通被許可人(經(jīng)特別授權(quán),可單獨(dú)或共同作原告)。
3.提出訴前臨時禁令的原告為專利權(quán)人或者利害關(guān)系人。
利害關(guān)系人包括:專利實施許可合同的被許可人、專利財產(chǎn)權(quán)利的合法繼承人等。
專利實施許可合同被許可人中,獨(dú)占實施許可合同的被許可人可以單獨(dú)向人民法院提出申請;排他實施許可合同的被許可人在專利權(quán)人不申請的情況下,可以提出申請。不含普通專利實施許可合同的被許可人。
4.發(fā)明人資格糾紛、獎勵報酬糾紛,原告只能是個人。
(二)被告
1.專利行政訴訟的被告只能是行政主管機(jī)關(guān)。
2.專利侵權(quán)訴訟的被告
在專利侵權(quán)訴訟中,如果發(fā)現(xiàn)了多個被告,有制造行為、有使用行為、有銷售行為、有進(jìn)口行為,出現(xiàn)多個行為侵犯了專利權(quán),這個時候,怎么來找被告,以誰為被告,怎么打官司。這個我做了一個總結(jié)。一般抓被告不難:專利侵權(quán)訴訟中,依侵權(quán)產(chǎn)品追查侵權(quán)行為,依侵權(quán)行為選定被告;專利侵權(quán)訴訟中可以追加被告。
專利侵權(quán)訴訟中發(fā)現(xiàn)多個被告如何起訴?我個人覺得有這么幾條需要關(guān)注:
針對同一專利實施的不同侵權(quán)行為(制造、銷售、使用等),可以作為一個案件,將不同行為人作共同被告;
針對同一專利實施的相同侵權(quán)行為(均為制造或者使用),應(yīng)當(dāng)分案起訴,相同的行為人不能作共同被告;
針對不同專利實施的相同侵權(quán)行為(均為制造或者銷售)或者不同侵權(quán)行為(分別制造或者銷售),應(yīng)當(dāng)分案起訴。
這是我覺得在實踐當(dāng)中最容易出的問題,所以我進(jìn)行了總結(jié)。
權(quán)屬糾紛、發(fā)明人資格糾紛、獎勵報酬糾紛,應(yīng)以專利權(quán)人為被告。
比如說,在發(fā)明人資格當(dāng)中,我是一個真正的發(fā)明人,結(jié)果三個人都做出了貢獻(xiàn),最后寫成兩個人,把我給漏掉了,這個時候我就要告,不能去告那兩個人,而是得告誰是專利權(quán)人,因為只有專利權(quán)人才有權(quán)利申請專利,他有權(quán)利決定誰是專利的發(fā)明人、設(shè)計人,這是值得關(guān)注的問題。
四、關(guān)于正當(dāng)、合理的訴訟請求
根據(jù)《民法通則》的規(guī)定,發(fā)生侵權(quán)之后,一般要求被告停止侵權(quán)行為、賠禮道歉、賠償損失。特別是停止侵權(quán)行為和賠償損失,這兩個是使用最多的司法救急方式。
但在實踐當(dāng)中,也有權(quán)利人提出要賠禮道歉。這幾年情況發(fā)生了變化,如果在專利侵權(quán)案件當(dāng)中,提出要對方賠禮道歉,登報申明等等。這樣的在司法實踐中會越來越多地被駁回。為什么?因為,賠禮道歉應(yīng)當(dāng)只針對精神損害,不是針對財產(chǎn)權(quán)損害,而專利侵權(quán)案件主要針對的是財產(chǎn)權(quán)的侵害,沒有針對人身。跟著作權(quán)不一樣,著作權(quán)侵權(quán)可能有人身權(quán)的內(nèi)容,但專利權(quán)、商標(biāo)權(quán),主要是財產(chǎn)權(quán)。
五、實用新型、外觀設(shè)計專利權(quán)評價報告(檢索報告)
新修改專利法中,將“實用新型、外觀設(shè)計”改成了可以做專利權(quán)評價報告,實際上就是從檢索報告來的。
過去的檢索報告,今天的專權(quán)評價報告,在實踐當(dāng)中怎么來把握?是怎么來的?實際中怎么用?在實踐操作中,有幾個問題需要注意:
(一)起訴時是否必須提交專利權(quán)評價報告
原《專利法》第57條第2款規(guī)定:專利侵權(quán)糾紛“涉及實用型專利的,人民法院或者管理專利工作的部門可以要求專利權(quán)人出具由國務(wù)院專利行政部門作出的檢索報告”。
最高法院司法解釋第8條規(guī)定:侵犯實用新型專利權(quán)糾紛案件的原告,為證明其權(quán)利的穩(wěn)定性,避免中止訴訟,應(yīng)當(dāng)在起訴時出具由國務(wù)院專利行政部門作出的檢索報告。將“可以”變成“應(yīng)當(dāng)”,這個爭議從此開始。到現(xiàn)在,仍然有影響,雖然法已經(jīng)改了,新的司法解釋也有了,但一直有影響,有的法院說,立案時,如果不提交,一個檢索報告,就不立案。因為司法解釋有規(guī)定,法院會照這個來執(zhí)行。北京法院就這個問題做了請示:
北京市高級人民法院于2001年11月5日向最高法院請示:《最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第8條第1款規(guī)定:“提起侵犯實用新型專利權(quán)訴訟的原告,應(yīng)當(dāng)在起訴時出具由國務(wù)院專利行政部門作出的檢索報告?!备鶕?jù)這一規(guī)定,對于原告出具檢索報告是否提起實用新型專利侵權(quán)訴訟的條件,我們有兩種意見:
第一種意見認(rèn)為,該司法解釋明確規(guī)定原告起訴時應(yīng)當(dāng)出具檢索報告,因此,出具檢索報告是提起實用新型專利侵權(quán)訴訟的條件。
第二種意見認(rèn)為,出具檢索報告不能作為提起實用新型專利侵權(quán)訴訟的條件。因為,《民事訴訟法》第108條對起訴應(yīng)符合的條件已作了明確的規(guī)定,只要提起侵犯實用新型專利侵權(quán)訴訟的原告的起訴符合該條所要求的條件的,人民法院即應(yīng)當(dāng)立案受理。司法解釋的規(guī)定是從維護(hù)原、被告的訴訟權(quán)利、減少訴訟環(huán)節(jié)、減輕訟累出發(fā),對當(dāng)事人參加訴訟所作的鼓勵和引導(dǎo),并不意味著出具檢索報告是原告起訴的條件。
我院傾向于同意第二種意見。當(dāng)否,請批示。
最高人民法院于2001年11月13日書面答復(fù):
最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第8條第1款規(guī)定:“提起侵犯實用新型專利權(quán)訴訟的原告,應(yīng)當(dāng)在起訴時出具由國務(wù)院專利行政部門作出的檢索報告。”該司法解釋是主要針對在專利侵權(quán)訴訟中因被告提出宣告專利權(quán)無效導(dǎo)致中止訴訟問題而采取的措施。因此,檢索報告,只是作為實用新型專利權(quán)有效性的初步證據(jù),并非出具檢索報告是原告提起實用新型專利侵權(quán)訴訟的條件。該司法解釋所稱“應(yīng)當(dāng)”,意在強(qiáng)調(diào)從嚴(yán)執(zhí)行這項制度,以防過于寬松而使之失去意義。凡符合民事訴訟法第108條規(guī)定的起訴條件的案件,人民法院均應(yīng)當(dāng)立案受理。
但對于原告堅持不出具檢索報告,且被告在答辯期間內(nèi)提出宣告該項實用新型專利權(quán)無效的請求,如無其他可以不中止訴訟的情形,人民法院應(yīng)當(dāng)中止訴訟。新法修改之后,針對這個內(nèi)容,又明確了:可以要求當(dāng)事人或人民法院、管理專利工作的部門提交一個專利評價報告作為審理、處理專利侵權(quán)糾紛的證據(jù)。
(二)專利權(quán)評價報告(檢索報告)的性質(zhì)與作用是什么
“實用新型專利權(quán)有效的初步證據(jù)”這種解釋方法,我個人認(rèn)為是有問題的,因為按照《專利法》39條、40條的規(guī)定,專利權(quán)有效是指申請一個專利,專利經(jīng)過審查之后,沒有瑕疵沒有問題,就授予一個專利證書。拿了專利證書,專利內(nèi)容被公告,告知全世界,誰作為主體,申請一個什么樣的專利,內(nèi)容是什么,已經(jīng)將證書給他了等,這些行為就可證明專利權(quán)為有效。
根據(jù)最高法院的司法解釋,根據(jù)這次修改專利法的爭論,我逐漸明確:檢索報告是供法院在被告反訴專利權(quán)無效時,決定是否中止審理本案時考慮的一個證據(jù)。一定要正確檢索報告的性質(zhì),搞不清楚就很難辦。 檢索報告的結(jié)論與法院決定是否中止侵權(quán)訴訟有關(guān),但也不是絕對決定中止審理侵權(quán)訴訟的依據(jù)。
(三)專利權(quán)評價報告(檢索報告)制度的弊端
1.受到普遍信任(權(quán)利人、執(zhí)法者、法官、公眾);
2.不受任何監(jiān)督(不是行政決定);
3.實際效力極低(檢索范圍有限)。
六、反訴專利權(quán)無效與中止侵權(quán)訴訟
對于這個問題,實踐當(dāng)中出現(xiàn)過左右搖擺的情況。
(一)中止訴訟的法律依據(jù)
《民事訴訟法》第136條第1款第5項規(guī)定:當(dāng)出現(xiàn)“本案必須以另一案的審理結(jié)果為依據(jù),而另一案尚未審結(jié)的”情形時,人民法院中止訴訟。
在訴訟代理時怎么關(guān)注這個問題?
(二)法官中止侵權(quán)訴訟應(yīng)當(dāng)考慮的因素
1.三條原則:
(1)合理均衡雙方利益原則。被告不是壞人,專利侵權(quán)訴訟的被告,在某些情況下,可能是公眾利益的代表,一方面專利權(quán)人有壟斷權(quán),另一方面是侵權(quán)訴訟的被告,如果被告的行為構(gòu)成了侵權(quán),也就告訴了社會:這種行為都不能做,做了就是侵犯了別人的專利權(quán)。如果被告人不侵權(quán),就是告訴社會:被告行為是對的。所以在某種情況下,被告的行為是公共利益的代表。這時我們要考慮一個問題:是中止還是不中止,對誰有利對誰無利等,需要合理均衡雙方的利益。
(2)公平原則?!秾@ā凡⒉恢皇潜Wo(hù)專利權(quán),《專利法》的目的是促進(jìn)科技創(chuàng)新、促進(jìn)發(fā)明創(chuàng)造的轉(zhuǎn)化實施,并不是單獨(dú)地保護(hù)權(quán)利。
(3)講求訴訟效益原則。
2.審查重點(diǎn):
(1)專利權(quán)的穩(wěn)定性(無效理由是否充分);
(2)是否構(gòu)成侵權(quán)(侵權(quán)抗辯理由與專利無效理由是否一致);
(3)專利權(quán)客體的種類(發(fā)明專利穩(wěn)定性強(qiáng);實用新型有無檢索報告);
(4)提出無效的時間(是否故意拖延訴訟);
(5)有無補(bǔ)救措施。
(三)請求中止侵權(quán)訴訟的具體做法
根據(jù)法院來做,作為代理人,怎么把握這件事,是中止還是不中止,想要中止怎么辦?不想要中止怎么辦?作為訴訟來講,我個人覺得應(yīng)該注意幾點(diǎn):
(1)被告要想中止侵權(quán)訴訟,及時提出請求中止審理侵權(quán)訴訟的申請;
(2)被告要想中止侵權(quán)訴訟,應(yīng)當(dāng)在答辯期內(nèi)提出反訴專利權(quán)無效;
(3)向法院提交申請的同時,應(yīng)當(dāng)提交專利權(quán)可能會被宣告無效的證據(jù);
(4)是否中止侵權(quán)訴訟由法院裁定,當(dāng)事人對裁定結(jié)果不可以上訴。
七、關(guān)于“請求確認(rèn)不侵犯專利權(quán)”案件
這最早出現(xiàn)在最高法院的司法批復(fù)當(dāng)中(2001年民三庭第4號)。在這個批復(fù)當(dāng)中,第一次明確:法院可以受理請求確認(rèn)不侵犯專利權(quán)案件,這個案件很多人不理解,直到2003年,有個北大畢業(yè)的本科生,后來讀在職碩士,他寫了一篇論文《請求確認(rèn)不侵權(quán)》,這個研究生答辯時,沒有過。為什么沒有過?5個教授都認(rèn)為目前沒有聽過這種案件。所以這篇論文沒過,當(dāng)時的評語為:立題有問題。這樣的案件是實踐當(dāng)中出現(xiàn)的,為什么會出現(xiàn)這種案件?1985年的《專利法》里說:使用或者銷售不知道是侵權(quán)產(chǎn)品行為,這種行為不侵權(quán)。1985年的專利法有明確的規(guī)定,但到2000年改了。
司法解釋:最高人民法院2009年12月21日公布《關(guān)于審理侵犯專利權(quán)糾紛案件應(yīng)用法律若干問題的解釋》,自2010年1月1日起施行。
第18條:權(quán)利人向他人發(fā)出侵犯專利權(quán)的警告,被警告人或者利害關(guān)系人經(jīng)書面催告權(quán)利人行使訴權(quán),自權(quán)利人收到該書面催告之日起一個月內(nèi)或者自書面催告發(fā)出之日起二個月內(nèi),權(quán)利人不撤回警告也不提起訴訟,被警告人或者利害關(guān)系人向人民法院提起請求確認(rèn)其行為不侵犯專利權(quán)的訴訟的,人民法院應(yīng)當(dāng)受理。
實踐當(dāng)中還有很多問題,比如說原告起訴之后,被告不答辯,能不能缺席審判?原告起訴后,被告做出侵權(quán)答辯,案件是不是變成專利權(quán)侵權(quán)訴訟?專利權(quán)人向管理機(jī)關(guān)提出調(diào)處請求,管理機(jī)關(guān)認(rèn)定侵權(quán)了,被請求人不作答辯又向法院起訴,要求確認(rèn)不侵權(quán)行不行?
八、方法專利侵權(quán)舉證責(zé)任倒置問題
這個問題在專利訴訟當(dāng)中,越來越值得關(guān)注。按照法律規(guī)定,一般的舉證原則是“誰主張誰舉證”。在專利案件中,舉證責(zé)任倒置只是針對特殊的侵權(quán)行為。對于相關(guān)的法律規(guī)定,在專利法中,都有過規(guī)定,而且規(guī)定有著變化。所以在座的在代理案件時,一定要注意這個問題。
1985年4月1日實施的《專利法》第60條第2款規(guī)定:“在發(fā)生侵權(quán)糾紛的時候,如果發(fā)明專利是一項產(chǎn)品的制造方法,制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法的證明?!?/p>
1993年1月1日起施行的《專利法》第60條第2款修改為:“在發(fā)生侵權(quán)糾紛的時候,如果發(fā)明專利是一項新產(chǎn)品的制造方法,制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法的證明?!?/p>
2001年7月1日施行的《專利法》第57條第2款規(guī)定:“專利侵權(quán)糾紛涉及新產(chǎn)品制造方法的發(fā)明專利的,制造同樣產(chǎn)品的單位或者個人應(yīng)當(dāng)提供其產(chǎn)品制造方法不同于專利方法的證明?!?/p>
大家要注意這個變化,1993年之前有些發(fā)明專利到今天還是有效,如果現(xiàn)在發(fā)生了侵權(quán),還要用當(dāng)時的法律規(guī)定來考慮誰負(fù)侵權(quán)責(zé)任。
關(guān)于舉證責(zé)任倒置的界限,1993年以前是一個界限,1993年以后是一個界限。2001年7月以后,舉什么證又有一些新的規(guī)定。
舉證責(zé)任倒置并不是說原告什么都不說,直接到法院打官司,然后就由被告全部舉證,而是原告在提請訴訟時,必須提供一些必要的證據(jù)。證據(jù)有5個方面:
1.原告是專利權(quán)人或者利害關(guān)系人;
2.原告依據(jù)的專利權(quán)是有效的;
3.原告獲得的是一項產(chǎn)品制造方法的有效發(fā)明專利;
4.該方法專利使用的結(jié)果是產(chǎn)生一種新產(chǎn)品;
5.被告制造或者銷售了與其方法專利制造出的新產(chǎn)品相同的產(chǎn)品。
這里面就涉及到一個問題,原告要證明其是“新產(chǎn)品”。對于“新產(chǎn)品”,司法解釋第17條有規(guī)定:產(chǎn)品或者制造產(chǎn)品的技術(shù)方案在專利申請日以前為國內(nèi)外公眾所知的,人民法院應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該產(chǎn)品不屬于《專利法》第61條第1款規(guī)定的新產(chǎn)品。
“不屬于”之外就是新產(chǎn)品,也就是說,在國內(nèi)外,都沒有見過,才是新產(chǎn)品。
根據(jù)案件的情況,要看被告舉的證據(jù)是否真實,不是說舉證就完了,而一定要舉出來實際使用的,而且甄別不一樣。被告負(fù)舉證責(zé)任負(fù)到什么程度也非常重要。
九、關(guān)于許諾銷售
做代理的都知道,按照《民法通則》的規(guī)定,侵權(quán)行為一定要有因果關(guān)系,否則不構(gòu)成民事法的侵權(quán)?!秾@ā吩?000年修改時,根據(jù)Trips協(xié)議的要求,有些內(nèi)容的規(guī)定,突破我們國家《民法通則》的規(guī)定,比如說許諾銷售,許諾銷售是指以做廣告、在商店櫥窗中陳列、或者在展銷會上展出等方式作出銷售商品的意思表示。明確表示愿意出售某種產(chǎn)品的行為,包括銷售前的推銷或促銷行為。不管你是真的賣了,真的出售了,這個在我們國家《民法通則》來說,很難認(rèn)定為侵權(quán)。但現(xiàn)在根據(jù)Trips協(xié)議的要求,特別是針對知識產(chǎn)權(quán)這種權(quán)利的特殊性,為了加大保護(hù)力度,把許諾銷售的行為也寫進(jìn)了《專利法》,認(rèn)為許諾銷售行為、要約行為也構(gòu)成侵權(quán)。
為什么要做出這樣的規(guī)定?在立法解釋當(dāng)中也談了,因為在Trips協(xié)議中,有明確的規(guī)定,既然加入了Trips協(xié)議,就要達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)最低要求。
在訴訟中值得關(guān)注的是什么問題呢?是認(rèn)定許諾銷售行為構(gòu)成侵權(quán)的前提,什么前提?就是許諾銷售的產(chǎn)品。
十、關(guān)于“不知道”的認(rèn)定
1984年的專利法中,明確講“不知道”的情況就不視為侵犯專利權(quán),因此,不承擔(dān)專利侵權(quán)責(zé)任。2000年就說,不知道,要停止侵權(quán),能證明其產(chǎn)品合法來源的,就不承擔(dān)賠償責(zé)任。2008年關(guān)于“不知道”的問題,有一點(diǎn)的變化,將“許諾銷售”加進(jìn)去了,要求能證明其產(chǎn)品合法來源的,不承擔(dān)賠償責(zé)任。
對“不知道”的理解,在實踐當(dāng)中有一些不同的看法。我覺得需要明確幾點(diǎn):
(1)針對使用、許諾銷售、銷售侵權(quán)產(chǎn)品(包括依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品)的行為;不包括制造行為、進(jìn)口行為;
(2)使用許諾銷售或者銷售行為屬于侵犯專利權(quán)行為,而不再屬于不視為侵權(quán)的情形;
(3)對使用許諾銷售或者銷售行為,只有能證明其產(chǎn)品合法來源的,才不承擔(dān)賠償責(zé)任,但是要承擔(dān)其他民事責(zé)任,如停止侵權(quán)行為等;
(4)合法來源應(yīng)通過證據(jù)證明:使用者或者銷售者通過合法的進(jìn)貨渠道、正常的買賣合同和合理的價格從他人處購買的。
十一、申請訴前停止侵權(quán)行為(訴前禁令)
1.法律依據(jù):
原《專利法》第61條:專利權(quán)人或者利害關(guān)系人有證據(jù)證明他人正在實施或者即將實施侵犯其專利權(quán)的行為,如不及時制止將會使其合法權(quán)益受到難以彌補(bǔ)的損害的,可以在起訴前向人民法院申請采取責(zé)令停止有關(guān)行為和財產(chǎn)保全的措施。
對正在實施的侵權(quán)行為進(jìn)行制止是可以的,但對還沒實施,還沒做的,就采取停止侵權(quán)行為,似乎有點(diǎn)過火。
這次的法的修改,是根據(jù)這個我們來定的,但是在實踐中,這個東西被我們用亂了,因為很多律師代理人,特別是有權(quán)的法官對這條沒有理解,他們以為這是解決糾紛的常規(guī)手段,哪個案子都去做,所以有些法院到處發(fā)訴前禁令。
十二、專利侵權(quán)訴訟的權(quán)利沖突
權(quán)利沖突以前沒有太關(guān)注,但這幾年關(guān)于權(quán)利沖突的問題越來越多,并且跟立法有關(guān),中國的知識產(chǎn)權(quán)從行政管理部門可以看出,各個部門各管一部分,沒有統(tǒng)一管。知識產(chǎn)權(quán)局管的是專利,工商總局下的商標(biāo)局管商標(biāo),新聞出版署版權(quán)局管理的是版權(quán),其他還有很多部門跟知識產(chǎn)權(quán)有關(guān)。在立法時,往往是由這些部門分別立法,經(jīng)過一定的立法程序,最后出臺。在這個過程中,由于協(xié)調(diào)不夠,所以在立法中會出現(xiàn)一些不協(xié)調(diào)不一致的地方,到糾紛中就會出現(xiàn)案件的沖突。
權(quán)利沖突是指在知識產(chǎn)權(quán)中,各有各的權(quán)利,原告被告都有知識產(chǎn)權(quán),都有相關(guān)的權(quán)利。在實踐當(dāng)中,比較突出的表現(xiàn)為:
1.一類型知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利的沖突。如發(fā)明、實用新型及外觀設(shè)計專利權(quán)之間的沖突;
2.不同類型知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利的沖突。如外觀設(shè)計專利權(quán)與商標(biāo)權(quán)發(fā)生沖突,或商標(biāo)權(quán)與著作權(quán)發(fā)生沖突,或商標(biāo)權(quán)與在先使用的商品的特有的名稱、包裝、裝潢權(quán)利發(fā)生沖突,或商標(biāo)權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)發(fā)生沖突等。
為了減少在知識產(chǎn)權(quán)當(dāng)中的權(quán)利沖突,從2000年開始,立法對減少權(quán)利沖突就特別關(guān)注。
《專利法》第23條授予專利權(quán)的外觀設(shè)計,不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突;
在《商標(biāo)法》當(dāng)中也有這樣的規(guī)定,第31條:申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利。
在授權(quán)當(dāng)中,我們的立法就開始減少權(quán)利沖突,如果有沖突,往往是后面的權(quán)利為前面的權(quán)利讓位,商標(biāo)中有很多是這樣的。
如果在司法程序、侵權(quán)當(dāng)中出現(xiàn)了這樣權(quán)利沖突怎么辦?一個總原則:保護(hù)在先。
根據(jù)最高法院司法解釋第15條規(guī)定:人民法院受理的侵犯專利權(quán)糾紛案件,涉及權(quán)利沖突的,應(yīng)當(dāng)按照民法通則規(guī)定的誠實信用原則和保護(hù)公民、法人合法民事權(quán)益原則,保護(hù)在先依法享有權(quán)利的當(dāng)事人的合法權(quán)益。
解決權(quán)利沖突的具體做法,有以下幾點(diǎn):
1.應(yīng)當(dāng)由當(dāng)事人按照有關(guān)知識產(chǎn)權(quán)的異義、撤銷或者無效程序,請求有關(guān)授權(quán)部門先解決權(quán)利沖突問題后,再處理知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)糾紛或者其他民事糾紛案件。
2.經(jīng)過異議、撤銷或者無效程序未能解決權(quán)利沖突的,即當(dāng)事人雙方仍均有權(quán)利的,或者有關(guān)授權(quán)部門長期未作出處理結(jié)果的,應(yīng)當(dāng)按照《民事通則》規(guī)定的誠實信用原則和保護(hù)公民、法人的合法民事權(quán)益的原則,依法保護(hù)在先授予的權(quán)利人或在先使用人合法的在先民事權(quán)利。
3.具體操作上,過去的做法是:擱置權(quán)利沖突不管,僅解決沖突之前的爭議?,F(xiàn)在的做法是:查明事實的情況下,依當(dāng)事人請保護(hù)在先權(quán)利。
十三、關(guān)于侵權(quán)損害賠償問題
賠償經(jīng)濟(jì)損失是侵權(quán)人承擔(dān)民事責(zé)任的最廣泛、最基本的方式之一。
按照《民法通則》的規(guī)定,發(fā)生了侵權(quán),就應(yīng)該賠償損失。
《民法通則》確定的賠償損失原則是:賠償全部實際損失。
不包括間接損失,實際損失是多少就賠多少。
根據(jù)這個原則,《專利法》具體規(guī)定了賠償損失的計算方法。現(xiàn)在的賠償損失的計算方法主要是4條:
(1)權(quán)利人因侵權(quán)行為所造成的實際損失額。但有的時候?qū)嶋H損失很難計算。如果能夠計算,有證據(jù)證明,這就是一種計算的方法。
(2)侵權(quán)人因侵權(quán)行為獲得的全部利潤。
(3)參照許可合同費(fèi)用數(shù)額,損失賠償額。
(4)法定賠償:在人民幣1萬元以上100萬元以下確定賠償數(shù)額。
這4種情況不能重疊賠,只能是其中的一種。這是賠償?shù)幕居嬎惴椒ā?/p>
作為專利案件,在專權(quán)保護(hù)當(dāng)中,有兩個非常難的問題,第一是否侵權(quán)的問題,第二侵權(quán)之后怎么賠。所以賠償問題歷來是專利法保護(hù)當(dāng)中非常難的問題,說不清楚,不好計算。
過去的專利法當(dāng)中,規(guī)定了前3種,沒有第4種,第4種是前3種在實踐當(dāng)中解決不好的情況,沒有辦法而總結(jié)出的定額賠償,現(xiàn)在叫法定賠償。
這種幾種情況在實踐當(dāng)中都可以用。非常值得關(guān)注的問題是:過去賠償時,由原告選擇用哪種方法。但最新的專利法修改,這個情況變了,法律規(guī)定在賠償時,首先用原告的損失,原告的損失不能計算的情況下,才用被告的獲利,原告損失和被告獲利都不能用的情況下,看看有沒有許可合同;前3種都沒有的情況下,才能用第4種,現(xiàn)在有了順序法,大家要注意這個法律規(guī)定。
在專利侵權(quán)賠償?shù)臄?shù)額當(dāng)中,還有一個內(nèi)容就是合理支出,主要包括律師費(fèi)、調(diào)查取證費(fèi)、公證費(fèi)、律師出差費(fèi)。什么叫合理?這要根據(jù)個案情況而定,對于這一點(diǎn),其他的案件中,有的不能給予保護(hù),不能得到支持。但由于專利案件的特殊性,很多法院早就嘗試這樣來做,現(xiàn)在最高法院已經(jīng)將其寫入司法解釋當(dāng)中。這一點(diǎn)值得我們關(guān)注,但在實踐當(dāng)中,對于合理的支出,請求了可能獲得支持,不請求是絕對不可能獲得支持的。是以請求為前提的。
十四、訴訟時效
法律規(guī)定:侵犯專利權(quán)的訴訟時效為兩年,自專利權(quán)人或者利害關(guān)系人得知或者應(yīng)當(dāng)?shù)弥謾?quán)行為之日起計算。
這跟《民法通則》是一致的,沒有什么好爭論的,但爭論發(fā)生在民事案件中,發(fā)生的人身侵害,給人的感覺好像是侵權(quán)時間點(diǎn)的概念,比如說,走在路上,被騎車人撞了一下,這個時候人身受到了傷害,去醫(yī)院看病,在法律規(guī)定的時間內(nèi)請求賠償,去起訴,過了時效,可能就得不到上訴權(quán),民事案件是這樣。但專利案件不是這樣,專利案件由于當(dāng)事人侵權(quán)發(fā)生,專利侵權(quán)發(fā)生往往是這樣:作為一個研發(fā)人員研發(fā)一個產(chǎn)品,知道前面有一個專利產(chǎn)品,去仿,仿的過程當(dāng)中,將其改變了一下,將部分地方改變,覺得是一個好東西,就出品,有自己的創(chuàng)新,結(jié)果沒有想到這個東西是侵權(quán)的,但當(dāng)事人并不知道,只要有市場,當(dāng)事人就會一直做,有人形容這種侵權(quán)行為更像一個線,不是一個點(diǎn),可能做3年、5年。技術(shù)好的,專利保護(hù)20年過了,技術(shù)還在用,這個時候,時效怎么算。假如權(quán)利人懷疑對方侵權(quán),由于取證等多方原因沒有起訴或者由于對方過去做得很小,無法形成競爭,就沒有起訴他,現(xiàn)在過了5年,對方做得很大,再做下去,自己就要倒閉了,所以要去告他,是否可以?時效過了嗎?明明知道對方已經(jīng)做了3年、5年,知道這個行為?能不能告他,專利案件中爭論的是這個問題。
在實踐當(dāng)中,針對這個爭論,最高法院曾在2001年6月出臺了《關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定》第23條:
侵犯專利權(quán)的訴訟時效為二年,自專利權(quán)人或者利害關(guān)系人知道或者應(yīng)當(dāng)知道侵權(quán)行為之日起計算。權(quán)利人超過二年起訴的,如果侵權(quán)行為在起訴時仍在繼續(xù),在該項專利權(quán)有效期內(nèi),人民法院應(yīng)當(dāng)判決被告停止侵權(quán)行為,侵權(quán)損害賠償數(shù)額應(yīng)當(dāng)自權(quán)利人向人民法院起訴之日起向前推算二年計算。
在專利法修改過程中,對這一條,很多人提出了意見。美國的訴訟時效是6年,但規(guī)定懈怠者除外。在這6年當(dāng)中,明明知道其侵權(quán),不起訴,放水養(yǎng)魚,在美國這是不允許的。但我們的司法解釋沒有這么規(guī)定。
這次專利法修改之后,曾經(jīng)就司法解釋擱進(jìn)專利法,同時規(guī)定一些限定的條件,但最終司法解釋內(nèi)容沒有擱進(jìn)去。在這當(dāng)中,有過很多爭論?,F(xiàn)在實踐中運(yùn)行的還是最高法院的司法解釋的規(guī)定。
如果侵權(quán)行為終了之日起超過二年的,權(quán)利人再提起民事訴訟,請求保護(hù)其權(quán)利,則將失去勝訴權(quán)。
對臨時保護(hù)期的費(fèi)用糾紛怎么辦?什么是臨時保護(hù)期的費(fèi)用?就是發(fā)明專利申請到公開這段時間,是不給予專利保護(hù)(因為在保密專利)。從公開到授權(quán)這段時間,因為技術(shù)方案被公開,但沒有得到專利權(quán),別人看到這個東西,有可能會仿制,仿制之后,有可能有風(fēng)險,如果授權(quán)了,就會侵權(quán),如果永遠(yuǎn)授不了權(quán),人家用的就是合法的。所以法律規(guī)定:發(fā)明專利申請之后,從公開到授權(quán)之間,這段時間,別人仿是可以的。如果授權(quán)了,使用人應(yīng)當(dāng)向?qū)?quán)人支付合理的報酬。不支付可以打官司要其報酬。如果永遠(yuǎn)不能授權(quán),使用者永遠(yuǎn)就沒有問題。所以,《巴黎公約》將其叫臨時保護(hù)期的費(fèi)用糾紛,這在法律當(dāng)中有特殊規(guī)定。
因不知道什么時候會授權(quán),這個時候的訴訟時效是怎么來確定?根據(jù)《專利法》第13條規(guī)定:發(fā)明專利申請公布后至專利權(quán)授予前使用該發(fā)明未支付適當(dāng)使用費(fèi)的,專利權(quán)人要求支付使用費(fèi)的訴訟時效為二年,自專利權(quán)人得知或者應(yīng)當(dāng)?shù)弥耸褂闷浒l(fā)明之日起計算,但是,專利權(quán)人于專利權(quán)授予之日前即已得知或者應(yīng)當(dāng)?shù)弥?,自專利?quán)授予之日起計算。 專利權(quán)歸屬糾紛的訴訟時效怎么辦?這個在最高法院的有關(guān)解釋中有規(guī)定。將權(quán)屬糾紛規(guī)定成兩種:一種是侵權(quán)引起的權(quán)屬糾紛,還有一種是由于合同引起的權(quán)屬糾紛。不管是由于什么引起的權(quán)屬糾紛,專利侵權(quán)的權(quán)屬糾紛是兩種爭論:一種是有時效規(guī)定,一種沒有時效規(guī)定。所謂沒有時效規(guī)定就是:本來是單位的發(fā)明,被個人申請了,或者個人的發(fā)明被單位申請了,不管怎么樣,永遠(yuǎn)可以打官司要回來。這是一種觀念。
十五、法院解決技術(shù)問題的途徑
現(xiàn)在的案件涉及的技術(shù)難度越來越大,專業(yè)性越來越強(qiáng),法官不懂技術(shù),法官永遠(yuǎn)是法律專家,永遠(yuǎn)不可能由技術(shù)專家代替,法院也永遠(yuǎn)不可能是科學(xué)院,也不可能是科學(xué)家掌握法院。在目前的情況下,知識產(chǎn)權(quán)案件涉及到科學(xué)技術(shù)的各個領(lǐng)域,但法官不懂技術(shù)怎么辦?實踐當(dāng)中怎么操作?對知識產(chǎn)權(quán)糾紛案件涉及復(fù)雜、專業(yè)技術(shù)問題的,法院一般采用以下幾種解決途徑:
1.聘請相關(guān)技術(shù)專家作人民陪審員,在一審案件中進(jìn)入合議庭直接參與審判案件;在合議庭中,專家陪審員享有與法官同等的權(quán)利。
2.聘請相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域的專家作技術(shù)顧問,就案件中的具體技術(shù)問題組織專家進(jìn)行評議,評議意見供法庭在審判案件中參考。
3.聘請相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域?qū)<一蛘呶杏嘘P(guān)機(jī)構(gòu)就技術(shù)問題進(jìn)行鑒定,其鑒定結(jié)論經(jīng)過法庭質(zhì)證后,作為證據(jù)供法庭使用。
4.由當(dāng)事人申請專家證人出庭,針對技術(shù)問題發(fā)表意見,并回答對方當(dāng)事人和法庭的提問,其意見供法庭參考。
這4種方式,最值得我們代理人關(guān)注的就是關(guān)于技術(shù)的鑒定。在知識產(chǎn)權(quán)案件鑒定當(dāng)中,這些年各個法院在摸索,在逐漸規(guī)范。
十六、關(guān)于技術(shù)鑒定
鑒定結(jié)論具有三個基本特征:
(1)獨(dú)立性。它是鑒定人按照案件的事實材料,以自己的專門知識,獨(dú)立活動的結(jié)果。
(2)客觀性。它不僅要求鑒定人敘述根據(jù)案件材料所觀察到的事實,而且更重要的是必須對這些事實作出客觀的結(jié)論性的分析和判斷。
(3)技術(shù)性。對這種專門性問題所作出的鑒別和判斷,只限于就應(yīng)查明的案件事實本身,而不直接涉及對案件的有關(guān)法律問題做出評價,只是針對案件事實本身。不涉及法的問題。
這是鑒定結(jié)論最基本特征。
在處理具體案件過程中,技術(shù)鑒定的提起,要由當(dāng)事人申請,但法官有依職權(quán);鑒定機(jī)構(gòu)的選擇,由雙方當(dāng)事人認(rèn)可,法院確定;簽鑒定人員的確定,一般要經(jīng)合議制;鑒定事項應(yīng)該要明確是技術(shù)問題;鑒定結(jié)論的使用,經(jīng)過庭審質(zhì)證才可以作為證據(jù)使用。
各國的做法不一樣,我們就用前面的幾種方法,特別是鑒定用的比較多。
跟它相關(guān)的是法律意見書,法律意見書這幾年逐漸興起。在英美法系當(dāng)中,專家學(xué)者的一些法律意見,法庭要做要研究,美國的很多的判決書,英美法系認(rèn)可專家的觀點(diǎn),哪個觀點(diǎn)是對的,哪個觀點(diǎn)是不對的,會做一些分析。也就是說,英美法系中,經(jīng)常有專家的法律意見會在法庭中受到重視。大陸法系,過去不太重視,最近這幾年開始重視,不管是刑事案件還是民事案件,在很多案件中,專家在這個領(lǐng)域中,研究這個問題會受到一定的重視。
有些問題光靠年輕的法官做根本不行,因為不了解立法的狀況、背景,特別是沒有實踐經(jīng)驗,所以這些年,專家的意見開始進(jìn)來,這很好。在很多情況下,可以用專家的意見來支持自己訴訟當(dāng)中的一些主張。當(dāng)然,有權(quán)出具法律意見的應(yīng)該是相關(guān)領(lǐng)域的專家,法律意見書不是證據(jù),只是供法官、決策者、行政機(jī)關(guān)的參考,法官也應(yīng)該重視法律意見書。
十七、關(guān)于停止侵權(quán)行為
美國人在Trips協(xié)議中要求訴前禁令,就是對一些難以彌補(bǔ)的(專利中也有這種情況)問題。如果大家關(guān)注專利司法實踐,會發(fā)現(xiàn)在最近幾年的個案當(dāng)中,有些案件法院已經(jīng)做出了是侵權(quán)但不停止侵權(quán)的判決。最典型的是2006—2007年。廣州有一個白云新機(jī)場,深圳也有一個新的機(jī)場,都是在2005—2006年建成的,而這兩個機(jī)場都被訴侵權(quán)。機(jī)場外圍很大的玻璃墻,那種玻璃墻安裝方法有專利,專利權(quán)人在深圳法院和廣州法院訴兩個機(jī)場侵權(quán),但起訴時,機(jī)場已經(jīng)建成了,法院審理當(dāng)中,結(jié)果是構(gòu)成侵權(quán)的,原告要求將機(jī)場拆掉或者砸掉,能夠砸嗎?不能。法院處理得比較好,被告承認(rèn)侵權(quán),給原告經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,對使用的專利權(quán),一次性地支付使用費(fèi)。
2009年12月20日,最高法院做了一個案件,在國際上影響非常大:專利權(quán)人是湖北的私營企業(yè),搞了海水脫硫的技術(shù)(用于發(fā)電),后來日本一個企業(yè)和臺灣一個企業(yè)在中國福建制造一個發(fā)電廠,日本企業(yè)出技術(shù),臺灣企業(yè)出資金,一起在福建搞發(fā)電廠,在發(fā)電設(shè)備當(dāng)中,用了這個技術(shù)。原告就起訴了日本企業(yè)和臺灣企業(yè)侵權(quán),這個案件在福建高院一審,審了6年,在這6年中,發(fā)電廠從剛建造一直到發(fā)電,從1臺發(fā)電設(shè)備到4臺發(fā)電設(shè)備,6年時間,整個發(fā)電廠起來了,到2008年初,一審法院做判決,法院認(rèn)為,經(jīng)過6年審理,構(gòu)成侵權(quán),發(fā)電廠要不要拆。因為影響非常大,當(dāng)事人要求賠償是幾千萬,但發(fā)電廠的投資是幾十個億,而且發(fā)電之后,回報很高。在這種情況下,福建高級法院做了一個判決,構(gòu)成侵權(quán),賠償損失(一臺設(shè)備5050萬),不停地侵權(quán),繼續(xù)來用,考慮當(dāng)?shù)氐慕?jīng)濟(jì)、民生,在專利權(quán)有效期內(nèi),每年給專利權(quán)人24萬專利使用費(fèi)。
這個判決在國外引起的最大爭論:法院是不是在代替政府做強(qiáng)制許可。如果訴前禁令做好,就可以彌補(bǔ),但訴前禁令法院不能做,行為又一直延續(xù)下來,這時候不能判停止侵權(quán),那訴訟請求就要被駁回,就回到了我開始講的問題,這些問題都是有關(guān)系的,我們在司法實踐中,作為律師,不僅要了解專利法,了解相關(guān)訴訟法,還要了解實踐當(dāng)中那些案例和司法解釋引起的爭論,這些問題只要清楚了,并進(jìn)行思考、研究,才能明白下一步代理當(dāng)事人做事。律師的義務(wù)是代理,不是做決策。
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